本文作者:徐偉
作者說明
本文所闡述的觀點,主要源于作者對近年來已公開的司法裁判文書、典型糾正案例的系統(tǒng)梳理,以及作為一線刑事辯護律師的執(zhí)業(yè)感觸與個人總結(jié)。文中提及的案例均為概括性描述,旨在說明問題,并未指涉任何具體案件,相關(guān)案例的完整案號與裁判信息可根據(jù)學(xué)術(shù)交流需要另行提供。本文并非權(quán)威文件,僅供學(xué)術(shù)交流與探討之用。文中觀點不構(gòu)成任何形式的法律意見,如有雷同,純屬巧合。
摘要&關(guān)鍵詞
摘要:本文旨在探討中國刑事司法實踐中冤案形態(tài)的歷史演變與當(dāng)代趨向。研究發(fā)現(xiàn),隨著“同步錄音錄像”制度的落實與技術(shù)監(jiān)控手段的普及,以刑訊逼供為核心誘因的傳統(tǒng)暴力犯罪(自然犯)冤案已得到顯著遏制。然而,冤案發(fā)生的風(fēng)險并未消弭,而是呈現(xiàn)出向經(jīng)濟犯罪、新興領(lǐng)域犯罪等法定犯領(lǐng)域“轉(zhuǎn)場”的新趨勢,該趨勢在近年來已糾正的涉企業(yè)家刑事冤案中呈現(xiàn)集中顯現(xiàn)的特征。本文在回顧經(jīng)典冤案成因的基礎(chǔ)上,結(jié)合筆者十年刑事辯護執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,重點剖析了新時代背景下法定犯領(lǐng)域冤案生成的六大核心誘因:非法訊問手段的隱蔽變異、證人虛假證言的風(fēng)險、第三方專業(yè)機構(gòu)中立性失守、選擇性與片面化偵查、司法人員專業(yè)背景缺失以及“趨利執(zhí)法”等案外因素干擾。文章最后從完善證據(jù)制度、強化程序制約、提升司法人員專業(yè)能力以及構(gòu)建良性司法生態(tài)等多個維度,提出了系統(tǒng)性的治理路徑,以期為新時代背景下防范與糾正冤案提供理論參考與實踐指引。
關(guān)鍵詞:刑事冤案;自然犯;法定犯;生成邏輯;趨利執(zhí)法;司法專業(yè)化
引言
2014年12月15日,內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院依法再審宣告呼格吉勒圖無罪。這份遲到了十八年的判決,將一個年僅十八歲便被錯誤執(zhí)行死刑的青年還以清白,也將中國刑事司法制度中深藏的系統(tǒng)性缺陷,以最為慘烈的方式暴露在公眾面前。從1996年案發(fā)到執(zhí)行死刑,僅僅六十二天,一條鮮活的生命便在“限期破案”的政治壓力與“由供到證”的偵查慣性下被草率終結(jié)。[1]呼格吉勒圖案并非孤例。佘祥林案中妻子“亡者歸來”的荒誕、趙作海案中被害人“死而復(fù)生”的離奇、浙江張氏叔侄案中“真兇再現(xiàn)”的遲來正義,共同構(gòu)成了中國當(dāng)代司法史上令人痛心疾首的一頁。這些廣為人知的冤案,其案情幾乎無一例外地集中于故意殺人、強奸等嚴重暴力犯罪。在法理上,這類犯罪因其行為本身天然具有反社會性與倫理可譴責(zé)性,被歸為“自然犯”。回顧這些案件的生成過程,一個共同的、幾乎無法繞開的因素便是刑訊逼供。在物證技術(shù)尚不發(fā)達、偵查觀念相對落后的年代,獲取犯罪嫌疑人的有罪供述,即“口供”,往往被視為破案的關(guān)鍵,甚至成為啟動整個刑事追訴流程的核心支點。這種對口供的過度依賴,使得刑訊逼供與隨之而來的虛假供述,成為釀成冤案的核心誘因。
然而,我們必須認識到,中國的刑事司法圖景在過去十余年間已發(fā)生深刻變革。一方面,2012年《刑事訴訟法》修訂,首次在國家法律層面確立了訊問同步錄音錄像制度,結(jié)合此前公安、檢察系統(tǒng)已推行的相關(guān)規(guī)范,推動該制度在全國范圍內(nèi)逐步剛性落地,從程序上極大地壓縮了傳統(tǒng)肉體刑訊的操作空間,顯著遏制了公開的肉體刑訊行為。另一方面,遍布城鄉(xiāng)的“鷹眼系統(tǒng)”與各類電子監(jiān)控設(shè)備,輔以DNA比對、大數(shù)據(jù)分析等現(xiàn)代科技手段,使得客觀證據(jù)的獲取能力空前提升。在技術(shù)賦能之下,暴力犯罪案件的偵查模式正逐步從“由供到證”向“由證到供”轉(zhuǎn)變,該轉(zhuǎn)型在自然犯領(lǐng)域成效尤為顯著,對口供的依賴性顯著降低。根據(jù)公開統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國的暴力犯罪案件數(shù)量已呈持續(xù)下降趨勢,[2]建立在客觀證據(jù)基礎(chǔ)上的高效偵破機制,在維護社會治安的同時,也從源頭上遏制了大量傳統(tǒng)暴力型冤案的發(fā)生。
但這是否意味著冤案風(fēng)險已一勞永逸地得到解決?作為一名從業(yè)十年的刑事辯護律師,筆者的答案是否定的。在筆者的職業(yè)生涯中,觀察到一個清晰的趨勢:刑事冤案的風(fēng)險場域正在發(fā)生一場深刻的“轉(zhuǎn)場”。它正從那些倫理違法性易于公眾感知、核心事實多圍繞物理現(xiàn)場展開的自然犯領(lǐng)域,悄然轉(zhuǎn)移至那些專業(yè)性強、技術(shù)性高、罪與非罪界限本就模糊的法定犯領(lǐng)域,特別是以非法吸收公眾存款、集資詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、非法經(jīng)營等為代表的經(jīng)濟犯罪案件。這類案件不涉及“血淋淋”的犯罪現(xiàn)場,卻同樣可能因一次錯誤的司法裁判,而徹底摧毀一個企業(yè)家數(shù)十年的心血,甚至搞垮一個本在良性發(fā)展的企業(yè)。正如陳興良教授所指出的,法定犯的入罪標(biāo)準(zhǔn)具有高度的行政依附性和規(guī)范模糊性,其犯罪構(gòu)成要件的判斷遠比自然犯復(fù)雜。[3]因此,本文的核心旨趣在于,揭示并剖析這場冤案“轉(zhuǎn)場”背后的邏輯嬗變,在正視傳統(tǒng)冤案治理成效的同時,對新時代背景下法定犯領(lǐng)域冤案的新生成機制進行系統(tǒng)性分析,并在此基礎(chǔ)上探尋有效的治理路徑。
一、傳統(tǒng)冤案生成機制的式微與反思
在探討新問題之前,有必要對傳統(tǒng)冤案的生成機制進行一番系統(tǒng)性的梳理與反思。何家弘教授及其團隊歷時近十年完成的《亡者歸來:刑事司法十大誤區(qū)》一書,為我們提供了極佳的分析藍本。該研究通過對大量典型案例的實證分析,深刻揭示了舊有司法模式下冤案生成的內(nèi)在邏輯與制度根源。
(一)“口供為王”的舊邏輯:以《亡者歸來》為中心的考察
何家弘教授在書中歸納了中國刑事司法實踐中導(dǎo)致冤案的“十大誤區(qū)”,涵蓋了從偵查到審判的全流程。其中,上篇以湖南滕興善冤案為線索,揭示了“違背規(guī)律的限期破案”、“由供到證的偵查模式”、“屢禁不止的刑訊逼供”、“科學(xué)證據(jù)的不當(dāng)解讀”、“主觀片面的調(diào)查取證”五大誤區(qū);下篇以湖北佘祥林冤案為線索,揭示了“放棄原則的遵從民意”、“騎虎難下的超期羈押”、“徒有虛名的相互制約”、“形同虛設(shè)的法庭審判”、“證據(jù)不足的疑罪從輕”五大誤區(qū)。這十大誤區(qū)雖然表現(xiàn)各異,但刑訊逼供獲取的虛假有罪供述,是串聯(lián)起絕大多數(shù)誤區(qū)的核心主線,也是傳統(tǒng)暴力犯罪冤案生成的核心起點。
“限期破案”的政治壓力,迫使偵查人員在短時間內(nèi)必須找到“真兇”,當(dāng)客觀線索中斷時,通過刑訊獲取口供便成為最直接的“捷徑”;“由供到證”的偵查模式,更是將口供置于證據(jù)鏈的起點,后續(xù)的取證工作往往淪為印證口供內(nèi)容的過程,極易導(dǎo)致偵查方向的重大偏離和對客觀證據(jù)的漠視。以滕興善案為例,偵查機關(guān)在“限期破案”的壓力下,通過刑訊逼供獲取了滕興善的有罪供述,隨后的全部偵查活動都圍繞著印證這份供述而展開,對于與供述不符的客觀證據(jù)則選擇性地忽視,最終導(dǎo)致了一起不可挽回的冤案。
該書的研究數(shù)據(jù)為這一論斷提供了有力支撐。何家弘教授的團隊在2006年至2007年間,面向全國19個地區(qū)發(fā)放了2501份關(guān)于刑事錯案的調(diào)查問卷,收回有效問卷1715份。調(diào)查結(jié)果顯示,在“造成刑事錯案的主要原因”這一多選題中,選擇“辦案人員專業(yè)素質(zhì)不高”的占63%,選擇“法律規(guī)定不明確”的占55%,選擇“上級機關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)干涉”的占50%,選擇“辦案人員徇私枉法、刑訊逼供”的占45%。而在對2000年前后審結(jié)的50起重大殺人錯案的實證分析中,該樣本均為2012年《刑事訴訟法》修訂前已審結(jié)的案件,存在“被告人虛假口供”的高達47起,占比94%;存在“偵查機關(guān)不當(dāng)行為”(包括刑訊逼供、暴力取證、偽造或隱匿證據(jù)等)的多達48起,占比96%。這兩項數(shù)據(jù)的高度重合,清晰地勾勒出“刑訊逼供/不當(dāng)取證→虛假口供→錯誤定罪”這一傳統(tǒng)冤案生成的核心路徑。
可以說,在傳統(tǒng)冤案的生成機制中,口供不僅是“證據(jù)之王”,更是開啟冤案之門的“鑰匙”。一旦通過非法手段獲取了虛假的認罪供述,整個刑事司法系統(tǒng)就可能陷入一種難以逆轉(zhuǎn)的“隧道視野”——這一概念源自西方錯案研究,指的是偵查人員一旦鎖定了某個嫌疑人,就會不自覺地只關(guān)注支持其有罪結(jié)論的證據(jù),而忽視或排斥與之矛盾的信息。[4]后續(xù)的審查、起訴與審判環(huán)節(jié),即便設(shè)有層層制約,也極易在“口供”的強大引力下相繼失效,最終導(dǎo)致悲劇的發(fā)生。
(二)制度與技術(shù)進步對傳統(tǒng)冤案的有效遏制
值得慶幸的是,針對上述傳統(tǒng)冤案的生成機制,我國的刑事司法改革與技術(shù)發(fā)展已經(jīng)形成了有效的“對沖”與“阻斷”。
首先,在制度層面,2012年修訂的《刑事訴訟法》全面推行了訊問過程“同步錄音錄像”制度,堪稱遏制刑訊逼供的“點穴之筆”。該法第一百二十三條明確規(guī)定:“偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時候,可以對訊問過程進行錄音或者錄像;對于可能判處無期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,應(yīng)當(dāng)對訊問過程進行錄音或者錄像。”這一制度將原本封閉、黑暗的訊問室置于鏡頭之下,通過全程、無死角的記錄,使得赤裸裸的肉體刑訊失去了大范圍存在的空間。任何對犯罪嫌疑人的毆打、體罰或變相體罰,都將被客觀記錄在案,并成為辯護方啟動非法證據(jù)排除程序的有力依據(jù)。與此同時,2017年“兩高三部”聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理刑事案件嚴格排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》,進一步細化了非法證據(jù)排除的操作規(guī)程,明確將以嚴重損害本人及其近親屬合法權(quán)益相威脅、非法限制人身自由、疲勞審訊等方式獲取的供述納入排除范圍,從制度層面構(gòu)建了更為嚴密的防線。這些制度的落實,從根本上改變了偵查人員與犯罪嫌疑人之間的權(quán)力格局,有效保障了后者的基本人權(quán)與辯護權(quán)。
其次,在技術(shù)層面,以“鷹眼系統(tǒng)”為代表的城市視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),以及DNA鑒定、指紋識別、大數(shù)據(jù)軌跡追蹤等刑事科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,為偵查工作提供了前所未有的“利器”。在嚴重暴力犯罪案件中,偵查人員得以通過海量的客觀數(shù)據(jù)迅速鎖定嫌疑人、還原犯罪過程、固定關(guān)鍵物證。客觀證據(jù)的極大豐富,使得偵查工作不再需要依賴口供作為唯一的突破口。偵查模式從“由供到證”向“由證到供”的轉(zhuǎn)變,不僅是理念的更新,更是技術(shù)進步驅(qū)動下的必然結(jié)果。當(dāng)強大的客觀證據(jù)體系足以支撐定罪時,通過刑訊逼供獲取口供的必要性與動機便大為降低。正是制度的“籠子”與技術(shù)的“慧眼”協(xié)同發(fā)力,釜底抽薪般地瓦解了傳統(tǒng)暴力犯罪冤案賴以生存的土壤,使得“亡者歸來”式的極端冤案在當(dāng)下的司法環(huán)境中已大幅減少。
二、新時代背景下法定犯冤案的生成新機制
盡管物理強制在很大程度上被關(guān)進制度的牢籠,但這并不意味著冤案的風(fēng)險已經(jīng)消弭。相反,它以更不易察覺、更具迷惑性的形態(tài),在法定犯,尤其是專業(yè)性、隱蔽性極強的經(jīng)濟犯罪案件中,找到了新的生存空間。這些案件的當(dāng)事人,多為在商場上打拼多年的企業(yè)家或公司高管,他們或許擁有較高的社會地位和財富積累,但在強大的國家機器面前,其個人權(quán)利的脆弱性暴露無遺。一次錯誤的刑事追訴,足以讓他們多年積累的商業(yè)帝國瞬間崩塌,其社會危害性雖不以“血淋淋”的方式呈現(xiàn),卻同樣深遠而持久。下文將結(jié)合筆者的辯護經(jīng)驗與學(xué)術(shù)思考,剖析當(dāng)前法定犯領(lǐng)域冤案生成的六大核心機制,并闡釋其相較于傳統(tǒng)自然犯冤案的特殊性。
(一)非法訊問手段的變種:從“肉體折磨”到“精神壓迫”
傳統(tǒng)的刑訊逼供以造成犯罪嫌疑人肉體上的劇烈痛苦為特征,其非法性顯而易見。但在“同步錄音錄像”的監(jiān)督下,這類手段已難有用武之地。取而代之的,是一種更具隱蔽性的“精神刑訊”,該類手段在涉企業(yè)家經(jīng)濟犯罪案件中更易奏效,原因在于此類嫌疑人普遍存在企業(yè)經(jīng)營、家庭成員前途等多重“軟肋”,精神強制的突破效果遠強于肉體刑訊。偵查人員不再對嫌疑人拳打腳踢,而是在法律與紀律的“邊緣”游走,通過施加巨大的精神壓力來摧毀其意志,誘使其做出違心的虛假供述。
威脅、恐嚇是最常見的精神強制手段。偵查人員可能會以嫌疑人的家人、子女的前途相威脅,暗示若不“配合”,其家人可能會受到牽連,或子女的學(xué)業(yè)、工作將受影響。對于珍視家庭的企業(yè)家而言,這種“軟肋”被精準(zhǔn)抓住時,其心理防線極易崩潰。引誘、欺騙同樣屢見不鮮。偵查人員常常會向嫌疑人許下“認罪換取保”、“只要認了,馬上就能出去”等不切實際的承諾。在被長期羈押、與外界隔絕的狀態(tài)下,嫌疑人容易產(chǎn)生僥幸心理,誤以為“坦白”是重獲自由的唯一出路,從而在偵查人員預(yù)設(shè)的筆錄上簽字畫押。此外,疲勞審訊即所謂的“車輪戰(zhàn)”,也是一種典型的變相刑訊。偵查人員利用可以連續(xù)訊問的法律規(guī)定,安排多組人員輪番上陣,對嫌疑人進行長達數(shù)十小時不間斷的訊問,使其在極度疲憊的狀態(tài)下思維混亂、意志薄弱,最終按照訊問者的意圖做出供述。
這些手段之所以大行其道,其根源在于當(dāng)前法律規(guī)范對于偵查策略與非法取證的界限劃分仍存在細化空間,威脅、引誘行為極易被包裝為“政策宣講”“事實核對”,隱蔽性更強。在缺乏明確、剛性標(biāo)準(zhǔn)的情況下,威脅、引誘等手段很容易被包裝成“突破案件的必要技巧”,從而規(guī)避法律監(jiān)督。即便辯護人提出異議,由于此類行為并未造成明顯的物理傷害,且在訊問錄像中可能難以被清晰地識別為強制行為,導(dǎo)致法庭在啟動非法證據(jù)排除程序時猶豫不決,缺乏強制排除的明確法律依據(jù)。正如有學(xué)者指出的,非法取證的本質(zhì)不在于手段的物理暴力程度,而在于其是否實質(zhì)性地剝奪了嫌疑人供述的自愿性。由此獲取的口供,本質(zhì)上同樣是虛假、非自愿的,是新時代背景下催生冤案的第一個,也是最隱蔽的“扳機”。
(二)證人證言的不可靠性:從“客觀陳述”到“主觀構(gòu)建”
除了被告人的虛假供述,來自第三方的證人虛假證言,同樣是構(gòu)筑冤案的重要“基石”。在司法實踐中,證人證言的失實主要源于兩種情況:其一,是證人在偵查人員的誘導(dǎo)、壓力下做出不符合事實的證言;其二,是證人出于自身利益考量,如推卸責(zé)任、報復(fù)陷害等,主動做出虛假的陳述。
相較于傳統(tǒng)暴力犯罪案件,經(jīng)濟犯罪案件中的證人證言失實風(fēng)險呈指數(shù)級放大,核心原因在于此類案件的證人多與案件存在直接利害關(guān)系,而非無關(guān)聯(lián)的旁觀者。在經(jīng)濟犯罪案件中,由于案情復(fù)雜、牽涉人員眾多,偵查機關(guān)往往需要通過詢問大量相關(guān)人員來還原事實。然而,這些所謂的“證人”,很多本身就是涉案公司的員工、合作伙伴,其自身行為與案件可能存在千絲萬縷的聯(lián)系。為了撇清關(guān)系或爭取“戴罪立功”,他們在接受詢問時,極有可能選擇性地陳述事實,甚至按照偵查人員的暗示進行“指認”,將主要責(zé)任推向企業(yè)負責(zé)人。在筆者代理的一起內(nèi)蒙古某民營企業(yè)家的合同詐騙案中,多名證人,其證言驚人地一致,均指向企業(yè)家本人存在“非法占有目的”。但通過對全案證據(jù)的梳理,我們發(fā)現(xiàn)這些證言與書證中反映的公司決策流程、資金實際用途存在大量無法解釋的矛盾。最終,該案因事實不清、證據(jù)不足,檢察機關(guān)做出了不起訴決定。此案典型地反映出,在缺乏有效質(zhì)證和反向印證的情況下,高度同質(zhì)化的“證人證言”極有可能掩蓋真相,將無辜者推向?qū)徟信_。
(三)第三方機構(gòu)失中立:從“鑒真”到“證偽”的異化
經(jīng)濟犯罪案件的專業(yè)性決定了其對各類第三方專業(yè)報告的高度依賴。一份審計報告、一份資產(chǎn)評估報告,或是一份電子數(shù)據(jù)鑒定意見,往往直接決定了案件的定性。這是法定犯案件與傳統(tǒng)自然犯案件最核心的差異之一——傳統(tǒng)暴力犯罪案件的鑒定多為法醫(yī)、物證等技術(shù)類鑒定,而經(jīng)濟犯罪案件的專業(yè)報告直接決定罪與非罪、此罪與彼罪的核心定性。在理想狀態(tài)下,這些“專家意見”本應(yīng)是客觀、中立的“科學(xué)證據(jù)”,發(fā)揮著幫助司法人員準(zhǔn)確認定專業(yè)事實的“鑒真”功能。然而,在司法實踐中,這些本應(yīng)扮演“裁判員”角色的第三方機構(gòu),卻時常發(fā)生立場“漂移”,淪為偵查機關(guān)有罪推定的“工具人”,其功能從“鑒真”異化為“證偽”。
這種異化現(xiàn)象在當(dāng)前尤為嚴重,其表現(xiàn)形式也更加多樣。除了前文述及的委托關(guān)系依附性、檢材提供不完整性等問題外,更出現(xiàn)了令人警惕的新動向。其一,是鑒定機構(gòu)的“角色前置”。在筆者經(jīng)辦的案件中,曾遇到過一家鑒定機構(gòu)為了幫助偵破案件,居然在接受正式委托之前,就以“協(xié)助偵查”的身份深度參與到前期的取證和數(shù)據(jù)固定過程之中。這種做法完全混淆了偵查員與鑒定人的角色界限,使得本應(yīng)在事后對客觀檢材進行分析的鑒定人,提前代入了偵查機關(guān)的立場和視角,其后續(xù)出具的鑒定意見的客觀性、中立性自然蕩然無存。其二,是超范圍、無資質(zhì)鑒定。部分鑒定機構(gòu)為了迎合辦案機關(guān)的需求,不惜冒著違規(guī)的風(fēng)險,對超出其資質(zhì)范圍或技術(shù)能力的事項出具鑒定報告。其三,是鑒定與線索的“利益捆綁”。更有甚者,一些鑒定機構(gòu)將提供偵查線索和承接委托鑒定形成了一條灰色“利益鎖鏈”,它們主動向各地公安機關(guān)“推銷”案源,一旦立案,則順理成章地成為該案的鑒定方。在近年來多起“趨利執(zhí)法”、“遠洋捕撈”的案件中,都能看到某些“小有名氣”的鑒定機構(gòu)的身影,它們幾乎成為此類案件的“標(biāo)配”,其出具的鑒定意見的可信度,必須被打上一個大大的問號。
(四)偵查與證據(jù)收集的片面性:有罪推定的路徑依賴
“無罪推定”是現(xiàn)代刑事司法的基石,我國《刑事訴訟法》第十二條亦明確規(guī)定:“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。”然而,在部分偵查人員的觀念中,“有罪推定”的慣性思維依然根深蒂固。尤其是在面對復(fù)雜的經(jīng)濟活動時,一些偵查人員習(xí)慣于“先定性、后找證”,一旦將某人或某企業(yè)預(yù)設(shè)為“犯罪嫌疑對象”,后續(xù)的偵查工作便不再是客觀、全面地收集證據(jù),而是帶有強烈主觀色彩的“證據(jù)拼圖”游戲。這種做法,在筆者之前發(fā)表于“三X網(wǎng)絡(luò)犯罪研究”公眾號的文章《拿工資何以成為犯罪:企業(yè)職務(wù)行為刑事打擊擴大化的糾偏》中,亦有深入探討,即部分正常的企業(yè)職務(wù)行為,在有罪推定的視角下,被錯誤地解讀為犯罪行為。
相較于傳統(tǒng)暴力犯罪案件,經(jīng)濟活動的復(fù)雜性、交易鏈條的多環(huán)節(jié)性,為選擇性取證提供了天然的操作空間,也使得片面化偵查的危害被無限放大。這種選擇性取證的危害在于,它向檢察官和法官呈現(xiàn)了一個經(jīng)過“人工剪輯”的、看似完整的證據(jù)鏈條。偵查人員會著重收集能夠證明嫌疑人“犯罪意圖”的郵件片段、能夠證明“資金占用”的銀行流水,而對于那些能夠完整反映商業(yè)背景、解釋交易邏輯的合同文本、會議紀要、談判記錄等關(guān)鍵證據(jù),則可能以“與案件無關(guān)”為由不予調(diào)取,或調(diào)取后隱匿不交。辯護律師在閱卷時,面對的往往就是這樣一個被“污染”過的證據(jù)體系,需要耗費巨大的精力去“反向”調(diào)查,尋找那些被刻意忽略的無罪證據(jù)。
這種片面化的偵查模式,使得刑事訴訟從一開始就偏離了發(fā)現(xiàn)真相的軌道,變成了一場針對特定目標(biāo)的“追獵”。提交到法庭的證據(jù)體系,看似環(huán)環(huán)相扣、相互印證,實則是一個精心構(gòu)建的“信息繭房”,它系統(tǒng)性地排除了所有對被告人有利的信息,使得法官極難做出公正的判斷。何家弘教授在其研究中早已指出,“主觀片面的調(diào)查取證”是導(dǎo)致冤案的重要誤區(qū)之一,而這一誤區(qū)在法定犯領(lǐng)域的表現(xiàn)更為隱蔽、更為普遍,因為經(jīng)濟活動的復(fù)雜性本身就為選擇性取證提供了更大的操作空間。
(五)新興行業(yè)背景缺失:認知壁壘下的司法“誤判”
當(dāng)今世界,科技與商業(yè)模式的創(chuàng)新日新月異,互聯(lián)網(wǎng)金融、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、人工智能等新興業(yè)態(tài)層出不窮。這些新興行業(yè)在為經(jīng)濟注入活力的同時,也因其商業(yè)模式的復(fù)雜性、技術(shù)邏輯的前沿性以及監(jiān)管法規(guī)的滯后性,給刑事司法帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。筆者曾在《刑事司法專業(yè)化的困境與出路:聚焦辦案人員的專業(yè)能力建設(shè)》一文中系統(tǒng)論述過此問題,即司法人員的知識結(jié)構(gòu)更新速度,遠跟不上技術(shù)與商業(yè)模式的迭代速度。
該問題是法定犯領(lǐng)域獨有的冤案誘因,傳統(tǒng)自然犯案件的事實認定無需依托前沿行業(yè)知識,而新興經(jīng)濟領(lǐng)域的罪與非罪判斷,高度依賴對行業(yè)模式、技術(shù)邏輯的精準(zhǔn)理解。這種“認知壁壘”導(dǎo)致的司法“誤判”,在新興經(jīng)濟領(lǐng)域尤為突出。在筆者代理的一起云盤涉黃案件中,一審承辦法官即將退休,其知識結(jié)構(gòu)停留在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代,對于云盤存儲、秒傳、離線下載等技術(shù)原理缺乏基本了解。面對辯護人提出的技術(shù)辯解,法官采取了簡單粗暴的回避態(tài)度,一概不予采信,徑行做出了過重的量刑判決。這充分暴露了部分司法人員在面對新興技術(shù)時的“能力恐慌”與“裁判惰性”。
展望未來,這一問題將更加嚴峻。隨著Web 3.0時代的到來,去中心化金融(DeFi)、現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化(RWA)等概念正從理論走向?qū)嵺`。例如,一個將現(xiàn)實世界中的房產(chǎn)、藝術(shù)品等資產(chǎn)通過區(qū)塊鏈技術(shù)轉(zhuǎn)化為代幣(Token)進行交易的RWA項目,其涉及的法律關(guān)系、技術(shù)實現(xiàn)、風(fēng)險控制遠比傳統(tǒng)的資產(chǎn)交易復(fù)雜。如果司法人員對此一無所知,一旦發(fā)生糾紛,他們將難以區(qū)分合法的金融創(chuàng)新與非法的集資詐騙,很有可能將一個本意在于探索資產(chǎn)證券化新路徑的創(chuàng)業(yè)項目,錯誤地認定為犯罪。同樣,人工智能(AI)的深度應(yīng)用,也會帶來新的事實認定難題。一個由AI自動執(zhí)行的量化交易策略如果出現(xiàn)虧損,其責(zé)任主體是AI的開發(fā)者、使用者還是所有者?這些都對司法人員的知識儲備提出了前所未有的挑戰(zhàn)。如果司法人員不能與時俱進,主動學(xué)習(xí)和擁抱這些新技術(shù),那么因“看不懂”而導(dǎo)致的“判錯了”,恐怕將成為未來冤案的一個重要來源。
(六)司法慣性與案外因素:“趨利執(zhí)法”等新動向
除了上述司法系統(tǒng)內(nèi)部的機制性問題,一些案外因素的干擾,也成為催生冤案,特別是民營企業(yè)家冤案的重要推手。其中,“趨利執(zhí)法”與“遠洋捕撈”現(xiàn)象尤為值得警惕。此類因素是法定犯領(lǐng)域冤案頻發(fā)的核心外部誘因,傳統(tǒng)暴力犯罪案件幾乎不存在逐利性執(zhí)法的操作空間,而經(jīng)濟犯罪案件的涉案資產(chǎn)處置、跨區(qū)域管轄規(guī)則,為趨利執(zhí)法提供了可能性。
所謂“趨利執(zhí)法”,是指部分地方將刑事司法異化為地方政府干預(yù)經(jīng)濟糾紛、參與市場競爭,甚至創(chuàng)造“財政收入”的工具。當(dāng)?shù)胤秸蛱囟ɡ婕瘓F覬覦某個企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或市場份額時,動用刑事手段便成為最快捷、最廉價的“武器”。通過對企業(yè)實際控制人采取刑事強制措施,迫使其“自愿”轉(zhuǎn)讓股權(quán)、放棄資產(chǎn),這種以刑事追訴為名的“合法搶劫”,在個別地區(qū)并非孤例。所謂“遠洋捕撈”,則是指一些地方公安機關(guān)為了追求地方稅收或處置特定資產(chǎn),不惜跨越行政區(qū)劃,將外地企業(yè)家抓捕至本地進行刑事追訴,其真實目的并非伸張正義,而是背后的經(jīng)濟利益。這兩種現(xiàn)象的共同特征在于,刑事司法權(quán)力被異化為逐利的工具,嚴重背離了其維護公平正義的根本宗旨。
此外,“司法慣性”的存在,也反映出系統(tǒng)性因素對公正裁判的侵蝕。正如筆者在《司法慣性:公平正義路上的隱形柵欄》一文中所分析的,司法實踐中存在著一種無形的、強大的路徑依賴,使得一些不合理的做法得以延續(xù)。在法定犯領(lǐng)域,由于法律規(guī)定本身的模糊性和司法解釋的滯后性,不同地區(qū)、不同法院對于同類案件可能做出截然不同的裁判。這種“同案不同判”現(xiàn)象,不僅損害了法律的權(quán)威性和可預(yù)期性,也為“選擇性執(zhí)法”提供了空間——當(dāng)某個行為在A地被認定為無罪,在B地卻被認定為犯罪時,“在哪里起訴”就成為了一個決定命運的關(guān)鍵變量。
這類案件的發(fā)生,暴露出在“地方保護主義”和利益驅(qū)動影響下,司法權(quán)力被濫用的巨大風(fēng)險。它不僅對涉案企業(yè)和企業(yè)家造成毀滅性打擊,更嚴重損害了法治的公信力,惡化了整個國家的營商環(huán)境。當(dāng)司法沾染上“銅臭味”,其制造的冤案,對社會公平正義的傷害將是根本性的。
三、防范與治理法定犯冤案的路徑探索
面對冤案風(fēng)險場域的“轉(zhuǎn)場”,我們的應(yīng)對策略也必須與時俱進。如果說防范傳統(tǒng)暴力型冤案的核心在于“管住警察的手”,那么,防范新時代法定犯冤案的核心則在于“校準(zhǔn)司法的眼”與“規(guī)范權(quán)力的界”。這需要一場更為深刻、更為系統(tǒng)的司法改革,涉及證據(jù)制度、程序設(shè)計、隊伍建設(shè)乃至司法生態(tài)的全面重塑。
(一)完善證據(jù)制度:從形式審查到實質(zhì)審查的深化
在法定犯特別是經(jīng)濟犯罪案件中,以審計報告、鑒定意見為代表的“專家證據(jù)”和證人證言扮演著舉足輕重的角色。要防止其淪為有罪推定的工具,就必須強化對其的實質(zhì)性審查。
首先,應(yīng)大力推行“專家輔助人”制度。2012年修訂的《刑事訴訟法》第一百九十七條已經(jīng)確立了專家輔助人出庭的法律基礎(chǔ),但在實踐中,該制度的運用仍然不夠充分。應(yīng)當(dāng)進一步保障被告方有權(quán)聘請獨立的會計師、評估師或行業(yè)專家,在庭審中對偵查機關(guān)委托的鑒定意見進行專業(yè)性反駁和交叉質(zhì)證,通過“以專家對專家”的方式,揭示其可能存在的邏輯漏洞、技術(shù)缺陷或立場偏頗,幫助法官做出更為中立、準(zhǔn)確的判斷。同時,應(yīng)明確專家輔助人意見的證據(jù)效力,消除司法實踐中對專家輔助人意見的采信障礙。
其次,必須強化非法證據(jù)排除規(guī)則在精神強制領(lǐng)域的適用。最高司法機關(guān)應(yīng)通過司法解釋或指導(dǎo)性案例,進一步明確威脅、引誘、欺騙等非法訊問手段的具體認定標(biāo)準(zhǔn)和排除程序。特別是對于疲勞審訊,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定連續(xù)訊問的最長時限,并將超時訊問獲取的供述一律視為非法證據(jù)予以排除。只有讓辯護律師的“排非”申請不再“舉證難、啟動難、成功難”,才能倒逼偵查機關(guān)徹底摒棄一切形式的非法取證行為。
再次,要加強對證人證言的審查判斷。對于有利害關(guān)系的證人、與被告人有矛盾的證人,其證言的證明力應(yīng)當(dāng)審慎認定。法庭應(yīng)充分保障辯護人對證人的質(zhì)證權(quán),推動關(guān)鍵證人出庭作證制度的剛性落實,無正當(dāng)理由未出庭的證人證言不得作為定案依據(jù),并通過與其他證據(jù)的比對,仔細甄別證言的真?zhèn)巍?/p>
最后,構(gòu)建第三方專業(yè)機構(gòu)的全流程中立性保障機制。針對鑒定機構(gòu)角色前置、利益捆綁、超范圍鑒定等亂象,一是建立偵查階段鑒定機構(gòu)的隨機遴選機制,禁止偵查機關(guān)直接指定或委托與本案存在前置關(guān)聯(lián)的機構(gòu);二是明確鑒定人出庭的強制義務(wù),無正當(dāng)理由未出庭的鑒定意見不得作為定案依據(jù);三是建立違規(guī)鑒定的追責(zé)與行業(yè)禁入機制,對與辦案機關(guān)存在利益輸送、出具虛假鑒定意見的機構(gòu)與個人,依法追究法律責(zé)任,并通報行業(yè)主管部門實施聯(lián)合懲戒。
(二)強化程序制約:雙向的證據(jù)調(diào)取與權(quán)利保障
為有效對抗偵查階段的選擇性取證,必須構(gòu)建一種雙向、平衡的證據(jù)調(diào)取機制。
一方面,要切實保障辯護律師的證據(jù)調(diào)取權(quán)。《刑事訴訟法》第四十一條規(guī)定了辯護律師有權(quán)申請人民檢察院、人民法院收集、調(diào)取證據(jù),但在實踐中,這一權(quán)利的行使往往受到諸多限制。對于辯護律師依法申請調(diào)取的無罪、罪輕證據(jù),偵查機關(guān)非有法定正當(dāng)理由不得拒絕,并應(yīng)建立相應(yīng)的救濟渠道,如允許律師向檢察機關(guān)申請監(jiān)督,或向法院提出審查申請。同時,應(yīng)明確檢察機關(guān)對偵查機關(guān)全面取證的監(jiān)督義務(wù),對隱匿無罪證據(jù)的行為,依法啟動違法調(diào)查程序。
另一方面,可以探索在重大、復(fù)雜的經(jīng)濟犯罪案件中引入偵查聽證制度。在批準(zhǔn)逮捕、審查起訴等關(guān)鍵訴訟節(jié)點,組織控辯雙方進行一次小范圍的“庭前會議”,就案件的基本事實、核心證據(jù)和法律適用進行初步的展示與辯論。這不僅能提前暴露和解決部分爭議焦點,更能對偵查機關(guān)的片面取證行為構(gòu)成有效的程序性制約,促使其更全面、客觀地收集和審查證據(jù)。
(三)提升司法人員專業(yè)能力:構(gòu)建“專家型”司法隊伍
司法“誤判”的根源在于認知壁壘,打破壁壘的唯一途徑是學(xué)習(xí)與專業(yè)化。正如筆者在《刑事司法專業(yè)化的困境與出路:聚焦辦案人員的專業(yè)能力建設(shè)》一文中所呼吁的,構(gòu)建一支“專家型”司法隊伍已是當(dāng)務(wù)之急。
首先,應(yīng)建立司法人員專業(yè)知識更新的長效機制。通過與金融監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、高等院校等機構(gòu)合作,定期組織法官、檢察官接受新經(jīng)濟、新金融、新科技領(lǐng)域的知識培訓(xùn),使其能跟上時代發(fā)展的步伐,準(zhǔn)確理解新興商業(yè)模式的內(nèi)在邏輯。這種培訓(xùn)不應(yīng)流于形式,而應(yīng)注重實效,可以采取“案例教學(xué)”、“行業(yè)實習(xí)”等方式,讓司法人員真正深入了解行業(yè)運作。同時,建立金融、網(wǎng)絡(luò)、知識產(chǎn)權(quán)等專業(yè)領(lǐng)域的司法人員任職資格考試與分級制度,確保辦案人員具備對應(yīng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)專業(yè)知識。
其次,應(yīng)大力推進司法隊伍的專業(yè)化建設(shè)。在法院、檢察院系統(tǒng)內(nèi)部,可以借鑒知識產(chǎn)權(quán)法庭的成功經(jīng)驗,設(shè)立專門審理金融、證券、網(wǎng)絡(luò)犯罪等案件的專業(yè)化法庭或辦案組,實現(xiàn)案件的精細化審理。更為長遠地看,可以進一步拓寬司法人員的遴選渠道,試點從優(yōu)秀的律師、法學(xué)學(xué)者以及具備深厚行業(yè)背景的專家中,選任一部分法官、檢察官,從根本上改善司法隊伍的知識結(jié)構(gòu),打造一支能夠應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟社會現(xiàn)實的“專家型”司法隊伍。
(四)構(gòu)建良性司法生態(tài):杜絕“趨利執(zhí)法”的制度土壤
“趨利執(zhí)法”是法治的毒瘤,其存在嚴重污染了司法生態(tài)。根治這一頑疾,需要多方面的制度合力。
在中央層面,必須通過出臺更為明確的政策文件或司法解釋,嚴格劃清刑事司法與民事、行政糾紛的界限,嚴禁地方政府和司法機關(guān)利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟活動。2023年以來,中央政法委多次強調(diào)要堅決糾正利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟糾紛的行為,這一政策導(dǎo)向必須得到不折不扣的貫徹執(zhí)行。同時,要進一步強化對民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)的平等保護,全面落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策,對于民營企業(yè)家涉嫌的經(jīng)濟犯罪案件,在逮捕、羈押等涉及人身自由和企業(yè)生存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上,采取更為審慎的態(tài)度。
此外,應(yīng)當(dāng)建立跨區(qū)域案件管轄的審查機制,對于異地公安機關(guān)跨區(qū)域辦理的經(jīng)濟犯罪案件,必須由共同的上級公安機關(guān)進行管轄必要性審查,無正當(dāng)法定事由的,不得跨區(qū)域立案偵查,上級檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)進行必要的審查監(jiān)督,防止“遠洋捕撈”式的逐利執(zhí)法。2024年底和2025年3月頒布的有關(guān)異地管轄和資金凍結(jié)的規(guī)定,其實都已經(jīng)反映出我國對侵害企業(yè)合法權(quán)益的行為進行嚴厲遏制,當(dāng)然也從側(cè)面反映出此類現(xiàn)象已經(jīng)絕非個案。同時,完善涉案財物處置制度,嚴格區(qū)分違法所得與合法財產(chǎn)、企業(yè)財產(chǎn)與個人財產(chǎn),建立涉案財物處置的庭審質(zhì)證與救濟程序,斬斷趨利執(zhí)法的利益鏈條。一個穩(wěn)定、透明、可預(yù)期的法治化營商環(huán)境,是預(yù)防此類冤案發(fā)生的根本保障。當(dāng)企業(yè)家不再擔(dān)心自己的財產(chǎn)會因一紙不明不白的判決而被非法剝奪時,他們才能安心經(jīng)營、放心投資、專心創(chuàng)新。
結(jié)語
從“亡者歸來”到“企業(yè)家蒙冤”,刑事冤案的表現(xiàn)形態(tài)在變,但其侵犯人權(quán)、破壞法治、損害正義的本質(zhì)從未改變。本文的研究表明,隨著中國法治建設(shè)的推進,傳統(tǒng)意義上以刑訊逼供為核心的暴力犯罪冤案已得到有效遏制,但冤案的風(fēng)險并未消失,而是“轉(zhuǎn)場”至以經(jīng)濟犯罪為代表的法定犯領(lǐng)域,并呈現(xiàn)出非法取證手段隱蔽化、證人證言虛假化、第三方機構(gòu)工具化、偵查取證片面化、司法認知滯后化以及權(quán)力濫用逐利化等新的生成機制。
認識這一“轉(zhuǎn)場”,是新時代防范冤案工作的邏輯起點。我們必須清醒地看到,治理新型冤案是一項更為復(fù)雜、更具挑戰(zhàn)性的系統(tǒng)工程。它不僅要求我們繼續(xù)完善證據(jù)制度與訴訟程序,更要求我們推動司法人員的知識革命與能力升級,并從根本上斬斷地方利益與司法權(quán)力之間的不正當(dāng)關(guān)聯(lián)。這不僅是保障公民基本人權(quán)、實現(xiàn)司法公正的應(yīng)有之義,更是維護市場經(jīng)濟秩序、保護創(chuàng)新活力、建設(shè)法治化營商環(huán)境的必然要求。我們期待,通過司法界、學(xué)術(shù)界及社會各界的共同努力,能夠持續(xù)推動刑事司法制度的自我革新與完善,確保正義在每一個案件中都能以看得見的方式實現(xiàn),從而避免“亡者歸來”的悲劇,在經(jīng)濟領(lǐng)域以一種新的、更令人扼腕的方式重演。
作為身處一線的刑事辯護律師,我們或許無法在朝夕之間改變系統(tǒng)性的困境,但我們肩負著不可推卸的歷史使命。這份使命要求我們,既要清醒、客觀地認識當(dāng)下司法實踐的復(fù)雜現(xiàn)狀,不盲目樂觀,也不怨天尤人;更要堅守自己的本職工作,在每一個案件中竭盡全力,為當(dāng)事人爭取程序上和實體上的公正,通過一次次有效的辯護,推動法治的點滴進步。我們有責(zé)任將實踐中觀察到的問題進行理性的分析與歸納,并持續(xù)地發(fā)出聲音,呼吁社會各界共同關(guān)注并參與到這場防范冤案的持久戰(zhàn)中。因為我們深知,每一次對程序的捍衛(wèi),每一次對證據(jù)的較真,都是在為整個社會的公平正義大廈,添上一塊堅實的磚瓦。
參考文獻
[1]何家弘:《亡者歸來:刑事司法十大誤區(qū)》,北京大學(xué)出版社2014年版,序言部分。
[2]參見中華人民共和國公安部歷年《全國公安機關(guān)社會治安形勢》通報、最高人民法院歷年《人民法院工作年度報告》,2013年以來我國嚴重暴力犯罪案件數(shù)量連續(xù)十年呈下降趨勢。
[3]陳興良:《法定犯的性質(zhì)與界定》,載《中外法學(xué)》2020年第6期。
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徐偉,北京市京都律師事務(wù)所合伙人,北京律協(xié)優(yōu)秀辯護律師,北京青年刑辯法庭大賽冠軍,最高檢刑事申訴律師庫律師。
山東大學(xué)法學(xué)院碩士,北京市律協(xié)智庫委員,重大復(fù)雜案件研究組成員。作為業(yè)內(nèi)以“靠譜、專業(yè)、有拼勁”著稱的新生代刑辯專家,徐律師長期深耕疑難復(fù)雜案件的攻堅。不僅在新型網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域建樹頗豐(著有《網(wǎng)絡(luò)犯罪案例研究》),更專攻高端經(jīng)濟犯罪,業(yè)務(wù)深度覆蓋稅務(wù)、金融、走私、高管職務(wù)犯罪、重大食藥、復(fù)雜刑事資產(chǎn)定性及刑事財產(chǎn)保全與執(zhí)行等高凈值領(lǐng)域。
其代理案件多次引發(fā)行業(yè)關(guān)注,曾入選最高檢典型案例、被寫入最高檢官方報告,并入圍“全國十大無罪辯護經(jīng)典案例”評選,多次成功幫助當(dāng)事人獲不起訴、無罪及國家賠償。
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