作為上市公司的實際控制人,您或許認為,完善的公司治理結構、清晰的職務分工與簽字流程,是您與潛在刑事風險之間可靠的“防火墻”。您可能覺得,具體的業務操作由管理層執行,專業的法律文件由中介機構把關,而您的角色更多是戰略布局。然而,近年來一系列針對實控人的刑事判決,正在無情地揭示一個現實:當公司涉嫌證券犯罪時,執法機關的目光會越過職務頭銜,直指真正享有支配力的核心——您本人。
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一、關于“職務身份”:您不簽字,為何仍被認定為“首惡”?
這是最普遍的認知誤區。許多實控人認為,只要不兼任董事長、總經理,不在有問題的財務報告或發行文件上簽字,便能規避個人責任。
法律現實是:《刑法》第一百六十條(欺詐發行證券罪)、第一百六十一條(違規披露、不披露重要信息罪)均已明確,控股股東、實際控制人組織、指使實施相關犯罪的,將作為該罪的犯罪主體被直接追責。這里的“組織、指使”,在司法實踐中被作實質性理解。它不一定需要明確的書面指令,如果您通過會議、口頭指示、默許或施加壓力,使得造假行為得以推進,那么,您對公司事實上的控制力和影響力,就會成為認定您刑事責任的關鍵證據。
在柏堡龍、欣泰電氣等知名案例中,實控人均因在幕后主導造假流程而被定罪,其不擔任具體職務、不直接簽字的辯護理由均未被采納。我們團隊在分析此類案件時發現,司法機關會重點審查資金調撥指令、關鍵人事任免、以及能體現您對具體業務(如重大合同簽訂)施加影響的通訊記錄,以此構建“組織、指使”的證據鏈。
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二、關于“公司行為”:為何“為了公司好”不能成為免責理由?
另一個常見的僥幸心理是:即使操作有瑕疵,其初衷是公司融資發展、避免退市,屬于“公司行為”,個人不應擔責。
法律現實是:我國刑法對欺詐發行、違規披露等犯罪實行 “雙罰制” 。即既要對單位判處罰金,也要對直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。當一項以公司名義實施的違法行為,達到了刑事立案標準(如非法募資超1000萬元,虛增利潤達當期總額30%),其法律后果必然穿透公司外殼,精準落至具體的決策和執行自然人身上。您作為最終決策者,“為了公司”的動機或許能在量刑時被酌情考慮,但完全無法阻卻犯罪的成立。
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三、關于“專業意見”:輕信甚至利用中介機構,風險為何反而更大?
實控人往往依賴保薦機構、會計師事務所出具的專業意見,認為這能為自己提供保護。
法律現實是:中介機構的職責是“看門人”,而非“背書人”。如果您明知存在問題,卻利用其專業報告為自己的造假行為“包裝”或“背書”,那么您與中介機構可能從服務關系轉變為共犯關系。反之,如果因您提供的基礎材料嚴重虛假,導致中介機構出具了存在重大失實的證明文件,您作為源頭,責任同樣無法推卸。法律絕不接受“專業人士讓我這么做”作為抗辯理由。在我們處理過的一起案件中,實控人要求會計師“調整”數據以達到對賭協議目標,最終雙方均被追究刑事責任。這表明,試圖將責任轉嫁給中介機構的做法,往往是徒勞且危險的。
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四、實控人的務實自查清單與行動建議
面對危機暗藏的刑事風險,被動防御已不足夠。您需要主動審視并重構決策流程:
1. 審視決策留痕:您的重大商業決策,是模糊的口頭指示,還是留有會議紀要、郵件記錄的規范流程?后者是在復雜案件中厘清個人責任邊界、證明自身已盡審慎注意義務的關鍵。
2. 審視信息邊界:您是否無意中將未公開的重大信息(如并購意向、業績突變)在非正式場合透露給了配偶、親友?這可能是內幕交易犯罪的源頭。建立嚴格的內幕信息知情人登記與管理制度至關重要。
3. 審視資金往來:上市公司與您控制的其他主體之間,是否存在無商業實質、未嚴格履行的非經營性資金往來?這極易被認定為資金占用或利益輸送,是背信損害上市公司利益罪的典型行為。
4. 尋求前置化專業支持:刑事風險防控的最高境界是“治未病”。在重大資本運作(如IPO、并購重組)啟動前,引入具備刑事合規視野的律師團隊進行前置性刑事風險診斷,其價值遠大于風險爆發后的危機公關。專業的律師團隊能夠從刑事證據標準和犯罪構成要件的角度,反向審視您的商業模式和決策流程,識別并堵塞那些看似商業慣例、實則暗藏刑責的漏洞。
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結語:對于實控人而言,真正的安全邊際不在于復雜的股權設計或職務隔離,而在于對法律的敬畏之心和將刑事合規深度融入商業決策的思維模式。當您所做的每一個重大決定,都能經得起未來司法機關的審視時,您和您的企業才能行穩致遠。
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